Глава 14 ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (INTELLECTUAL PROPERTY LAW) : Правовая система - Шумилов В.М. : Книги по праву, правоведение

Глава 14 ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (INTELLECTUAL PROPERTY LAW)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
РЕКЛАМА
<

Как известно, к благам относятся не только земля, здания, автомобили, деньги, ценные бумаги и т.п., но и интеллектуальная собственность (Intellectual Property), под которой понимаются результаты умственной, творческой деятельности человека: литературные, музыкальные, художественные, научные произведения, торговые марки, знаки обслуживания, фирменные наименования, изобретения, промышленные образцы, исполнительская деятельность артистов, компьютерные программы и т.п.

Проведенное в 1997 году в США исследование показало, что рыночную стоимость активов американских предприятий можно было бы оценить в 7 триллионов долларов, однако две трети этой суммы не указывается в их балансовой отчетности, поскольку эта часть стоимости заключается в нематериальных активах вроде прав на интеллектуальную собственность. Не случайно поэтому изыскиваются пути реформирования правил финансового учета предприятий, а сами предприятия начинают рассматривать управление своим интеллектуальными активами как важную составляющую корпоративной стратегии.

В Конституции США (статья I, раздел 8) предусмотрено, что Конгресс США имеет право "... содействовать развитию науки и полезных ремесел, закрепляя на ограниченный срок за авторами и изобретателями исключительные права на принадлежащие им сочинения и открытия".

Торговая марка (trademark) - это имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначенные для идентификации товаров или услуг одного производителя или продавца в целях дифференциации их от товаров и услуг конкурентов.

Интересно, что в российском законодательстве используется термин "товарный знак" (ст. 138 ГК РФ), под которым понимается обозначение, способное отличать товары одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц.

Право на торговую марку стимулирует производителя или продавца вкладывать средства в улучшение качества товара и его сбыта. Сокращаются затраты потребителей на поиск нужного товара, так как им проще отличить один продукт на товарном рынке от другого. Право на торговую марку ставит заслон неосновательному обогащению других производителей или продавцов, поскольку не позволяет им выпускать и реализовывать продукт более низкого качества под чужой маркой.

Пределы, в которых право защищает права обладателя торговой марки, во многом зависят от самой торговой марки. Различают торговые марки с ярко выраженными отличительными особенностями (strong trademarks) и слабовыраженными отличительными особенностями (weak trademarks) - "сильные" и "слабые". Надежность защиты первых выше, чем вторых; недобросовестным производителям и продавцам проще злоупотреблять марками второго типа.

Сложные, замысловатые, не имеющие аналогов или вызывающие ассоциации марки считаются наиболее "сильными". К таким маркам относятся марки, выраженные придуманным словом (например, "Xerox" или "Kodak") или внешне, словесно не связанные с товаром (название "Английская кожа", "English Leather", для лосьона после бритья), а также марки, не содержащие прямого описания продукта ("Молочная королева", "Dairy Queen", для мороженного).

Описание товара, географические термины, личные имена не подлежат правовой защите, если только они не получат какого-то второго смысла. Второй смысл обычно появляется, когда потребитель начинает ассоциировать эти слова с определенным продуктом (например, "Calvin Klein").

Правовая защита может распространяться на те или иные цветовые композиции или цвета при условии, что они также получают "второй смысл", то есть прочно ассоциируются с определенным товаром. Например, розовый цвет ассоциируется у потребителя с изоляционным материалом из стекловолокна, и конкурентам запрещено использовать этот цвет.

В 1993 году один из окружных федеральных судов (Master Distributors Inc. v. Paco Corp.) признал, что голубой цвет ассоциируется у потребителей с определенным видом фотопленки и подтвердил правовую защиту цвета.

Верховный суд США в 1995 году принял прецедентное решение, в соответствии с которым в качестве торговой марки может регистрироваться цвет продукта (Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.).

Родовые понятия вроде "велосипед", "компьютер" не получают правовой защиты, даже если и приобретают "второй смысл".

Сложные юридические проблемы вызывают случаи, когда торговая марка становится родовым понятием. Например, сегодня обиходными стали слова "аспирин", "керосин", "эскалатор", "термос", "линолеум". Однако американские суды, как правило, все равно не разрешают другим фирмам использовать эти названия таким образом, чтобы это вводило в заблуждение потенциального потребителя.

Торговые марки подлежат регистрации в федеральных органах или органах штатов. Если кто-то воспроизводит на товаре часть чужой торговой марки или торговую марку полностью, налицо правонарушение. Обладатель незарегистрированной торговой марки все равно получает защиту в случае причинения ему ущерба от использования его торговой марки. Факт регистрации торговой марки лишь помогает установить дату приобретения права на торговую марку.

Регистрация должна быть возобновлена через 5 лет, а затем каждые двадцать лет.

В 1988 году Конгрессом США был принят Закон об изменении порядка регистрации торговых марок (Trade Mark Revision Act), вступивший в силу в ноябре 1989 года. Закон изменил предыдущий порядок регистрации торговых марок. Прежний порядок предполагал, что торговая марка должна использоваться до заявления о регистрации. По новому порядку заявителю разрешается регистрировать торговую марку либо по факту ее использования, либо на основе добросовестного намерения использовать торговую марку в торговле.

По положению Закона о "добросовестном намерении" (bona fide intention) заявитель должен начать использование торговой марки в торговле в течение 6 месяцев после регистрации в федеральном управлении по регистрации патентов и торговых марок (Patent and Trademark Office). По истечении 6 месяцев заявитель обязан предоставить в управление доказательство, что марка используется и возражений против ее использования нет. В отдельных случаях 6-месячный срок может быть увеличен.

Знак обслуживания (service mark) применяется для того, чтобы отличить услугу одного физического или юридического лица от услуги, предоставляемой другими лицами. Так, например, каждая американская авиакомпания имеет свой знак обслуживания - символ, ассоциируемый только с данной авиакомпанией.

Знаки обслуживания регистрируются в том же порядке, что и торговые марки.

Правовую защиту имеют и другие знаки, примыкающие к торговым маркам и знакам обслуживания: сертификационные знаки (certification marks), коллективные знаки (collective marks).

Сертификационный знак используется одним или несколькими лицами для того, чтобы удостоверить место или способ производства товара, материал, из которого он изготовлен, какую-то качественную характеристику товара и т.п. Коллективный знак используется членами кооператива или ассоциации. Часто в конце кинофильма следуют коллективные знаки тех организаций, которые принимали участие в его производстве.

Если торговая марка относится к товарам, то фирменное наименование (Trade Name) призвано идентифицировать предпринимателя, будь то индивидуальный предприниматель или организация. Довольно часто фирменное наименование одновременно является и торговой маркой или знаком обслуживания, если в качестве таковых оно используется. Например, компания "Apple Computer, Inc." использует фирменное наименование "Apple" как торговую марку своих компьютеров, а корпорация "McDonald's Corporation" использует свое фирменное наименования как знак обслуживания.

Фирменные наименования не регистрируются на федеральном уровне, однако повсеместно защищаются по общему праву.

Развитие системы патентной охраны изобретений. Права лица использовать свое изобретение, открытие и/или продать его удостоверяются патентом (patent) - документом федерального уровня, выдаваемым на 20 лет с даты подачи заявки. Патенты на чертежи (dessigns) выдаются на меньший срок.

В США патенты выдаются, за некоторыми исключениями, только первому изобретателю, тогда как в большинстве стран они выдаются первому заявителю. Сроки получения патента иногда растягиваются на годы (например, предприятие "Texas Instruments" проходило процедуру получения патента на одно из своих изобретений четыре года, хотя, впрочем, для того чтобы получить патент на это же изобретение в Японии, предприятию понадобилось 30 лет).

Воспроизводство, использование или торговля запатентованным товаром, чертежами или процессами без разрешения патентообладателя представляют собой правонарушение.

Обычно судебные процессы по делам о нарушениях патентных прав очень дорогостоящи, и патентообладатели не всегда имеют возможность защитить свои права, предпочитая продать нарушителю свои права на использование изобретения.

В 1981 году Верховный суд США принял прецедентное решение (Diamond v. Diehr and button), в соответствии с которым процесс создания программного обеспечения для компьютеров тоже может быть запатентован и, следовательно, подлежит правовой защите наравне с другими продуктами интеллектуальной деятельности человека.

В 1997 году Патентное ведомство США (Ведомство по патентам и товарным знакам) издало Указания о патентоспособности компьютерных пиктограмм (несложных рисунков, заменяющих пространственные текстовые пояснения). Указаниями допускается их охрана с использованием патентов на промышленные образцы.

Первый всплеск патентования изобретений в США пришелся на 70-80-е годы XIX века. В те годы стремительно развивался железнодорожный и водный транспорт, телеграф, телефон, инфраструктура электроэнергетики. В год выдавалось около 20 тысяч патентов.

Следующая волна изобретений имела место в первые десятилетия XX века - в начальной стадии развития автомобильной и авиационной промышленности. Количество выдаваемых патентов возросло до 40 тысяч в год.

В 60-х годах XX века бурно развивалась химическая, аэрокосмическая и электронная промышленность. Уровень патентования достиг 60 тысяч в год.

С середины 80-х годов XX века до наших дней преобладают телекоммуникационные, компьютерные технологии. Количество выдаваемых патентов к концу XX века составляло более 155 тысяч в год. Почти половина заявок поступает из-за рубежа.

В статье 35 Патентного закона США указывается, что любой изобретатель нового и полезного способа, машины, изделия или композиции веществ, а также нового и полезного усовершенствования может получить на них патент, если объект патентования раскрыт в описании и отвечает требованиям новизны и неочевидности. Столь широкое толкование патентоспособности по Закону подкреплено решениями Верховного суда США, который, в частности, распространил патентоспособность на "все существующие под солнцем созидания человека".

Так, Верховный суд США признал объектом патентования генетически преобразованные живые микроорганизмы, поскольку это - результаты генной инженерии, а в природе они отсутствуют. В 80-х годах XX века также стали патентовать растения, модифицированные на генетическом уровне (с учетом положений специальных законов: Закона о патентах на растения и Закона об охране видов растений).

Что касается клонирования человеческого существа, то Патентное ведомство США постановило отказать в патентоспособности таких притязаний, сославшись на Конституцию, запрещающую рабство и подневольное порабощение других человеческих существ. В 1998 году Патентное ведомство США отказало в патентоспособности технологий, связанных с соединением клеток человеческого и животного эмбрионов (например, в целях трансплантации органов), поскольку это идет вразрез с нормами морали.

В 1982 году законом США был создан специальный суд - Федеральный апелляционный суд, который включает 12 судей, специализирующихся в области патентного права. Суду предоставлена исключительная юрисдикция рассматривать апелляции на решения окружных судов первой инстанции и Патентного ведомства.

Этот Суд создал необходимые прецеденты, которые расширили права патентовладельцев и повысили эффективность патентов, привнес необходимое единообразие в работу судов первой инстанции по таким делам.

В конце 1999 года Конгресс США принял целый пакет законов, направленных на совершенствование патентной охраны изобретений, в частности Закон о защите американских изобретений (AIPA), предусматривающий, среди прочего, реорганизацию Патентного ведомства США.

В октябре 2000 года в США вошла в действие система электронной подачи патентных заявок через Интернет.

Развитие системы охраны авторских прав. Авторские права (copyright) предоставлены, по Закону об авторских правах 1976 года, автору или создателю литературного произведения, произведения искусства, таких творений, как: книги, фильмы, картины, музыкальные, скульптурные, хореографические произведения, архитектурные проекты, звукозаписи, компьютерные программы и т.п.

Произведениям, созданным после 1 января 1978 года, автоматически предоставляется правовая защита в течение всей жизни автора и затем 50 лет после его смерти. Никакой регистрации авторских прав не требуется.

Права издательств сохраняются в течение 75 лет с даты публикации или 100 лет - с даты создания произведения.

Закон об авторских правах (Copyright Act) особо оговаривает, что правовой защите не подлежат, например, идеи сами по себе. Чтобы получить защиту, идея должна быть выражена в устойчивой форме.

Не защищаются законом математические вычисления, общеизвестные факты. В то же время сборники фактов подлежат защите. Однако это не относится к телефонным или адресным книгам, поскольку в них нет необходимого для правовой защиты свойства - оригинальности (Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 1991).

Любое копирование авторского произведения без разрешения автора представляет собой нарушение авторского права. В качестве гражданско-правовой санкции за это причитается возмещение в сумме реально причиненного ущерба либо, по усмотрению суда, "возмещение по Закону" (не превышающее 100 тысяч долларов). В качестве санкции при умышленном правонарушении возможны штраф и/или лишение свободы.

В отдельных случаях Закон предусматривает освобождение от ответственности за нарушение авторских прав, если оно было "добросовестным".

Доктрина "добросовестного использования" (fair use) чужих авторских прав применяется к случаям воспроизводства/копирования произведения для таких целей, как комментирование, критика, сообщение новостей, обучение, научное исследование и т.п.

Американские суды от случая к случаю определяют, является ли то или иное использование чужого произведения "добросовестным" или нет.

В последнее время происходит переоценка роли авторских прав, расширяется состав объектов авторского права. Сегодня авторское право вторглось в научно-техническую сферу (программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем и т.п.).

Подсчитано, что на отрасли, основанные на авторском праве (издательское дело, аудиовизуальное производство, компьютерные игры и программы), приходится около 4% валового продукта США и 3% всех трудовых ресурсов. Более того, темпы ежегодного роста этого сектора в три раза выше, чем у экономики США в целом.

Телекоммуникационные технологии нашего времени осложняют применение авторского права. В 1996 году под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) был разработан типовой договор об авторском праве, основанный на усилении прав правообладателей.

В 1998 году в США принят Закон об авторских правах в электронном тысячелетии. Закон направлен на предотвращение авторских прав посредством компьютерных технологий, и в частности запрещает производство, применение и распространение устройств, раскрывающих коды и шифры, преодолевающие блокировку доступа к программам. Закон рассматривает это как уголовные преступления и предусматривает меры наказания: штраф до 500 тысяч долларов и до 5 лет тюремного заключения.

Долгое время данный Закон находился без применения, и только "дело" русского программиста Склярова (2001), выступившего в США на "съезде хакеров" с докладом о компьютерной программе считывания чужой защищенной информации, стало первым прецедентом, приводящим Закон в действие.

Законодательство США все более усиливает защиту правообладателей. Это вызвано особыми государственными интересами страны, являющейся основным экспортером охраняемых авторских прав. На мировом рынке авторских прав фактически по инициативе и под прессингом США было разработано и принято в составе "пакета соглашений ВТО" так называемое соглашение ТРИПС - Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность, вступившее в силу вместе с остальными соглашениями системы ВТО в 1995 году.

В рамках наблюдения за исполнением ТРИПС и соблюдением прав на интеллектуальную собственность США опубликовали так называемый "Специальный перечень 301", который включает 35 стран. В список вошли, в частности, Аргентина, Греция, Южная Корея, Индия, Индонезия, Россия, Турция, ЕС.

К интеллектуальной собственности, по праву США, относятся также коммерческие секреты (trade secrets): списки потребителей, коммерческие проекты, исследовательская информация, маркетинговые выкладки, химические формулы, процесс производства, то есть все то, что индивидуализирует предприятие и что может представлять интерес для конкурентов.

В отличие от авторского права, здесь допускается защита как самой идеи, так и формы ее выражения.

В силу своей специфики коммерческие секреты не могут быть запатентованы или приравнены к литературным, художественным произведениям.

Регулирование вопросов, касающихся коммерческих секретов, осуществляется, главным образом, прецедентным правом.

Чтобы усилить степень предсказуемости в решении этих проблем, в 1979 году штатам был представлен унифицированный закон о коммерческих секретах (Uniform Trade Secrets Act). Отдельные его части восприняты более чем в 20 штатах.

Конечно, коммерческие секреты предприятия не должны быть секретом для ключевых фигур предприятия. Работники предприятия, имеющие доступ к коммерческим секретам, берут на себя по трудовому договору обязательство не разглашать их.

Промышленный шпионаж является основанием для судебного иска (E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Christopher, 1970).

В 1980 году Закон об авторских правах 1976 года был дополнен Законом об авторских правах на компьютерные программы (Computer Software Copyright Act), то есть на произведения, выраженные "языком машин".

В наши дни большими темпами развивается "компьютерная преступность". Под "компьютерным преступлением" (computer crime) понимается действие, направленное против компьютеров и их частей, либо с использованием компьютера как инструмента преступления.

Как правило, "компьютерные преступления" распадаются на несколько категорий: финансовые преступления, компьютерное пиратство (неразрешенное копирование компьютерной программы), кража компьютерного оборудования и его компонентов, вандализм и создание разрушающих программ, кража или неразрешенное использование чужих баз данных, услуг.

Взлом чужих защитных компьютерных кодов с целью проникновения в закрытые информационные сети и для использования их обычно называют хакерством (hacking).

В 1984 году на федеральном уровне был принят Закон, запрещающий несанкционированный доступ и использование некоторых видов информации, содержащейся в компьютерных сетях (Counterfeit Access Device and Computer Fraud and Abuse Act).

В качестве наказания за такое преступление предусмотрены: штраф до 250 тысяч долларов или в сумме, вдвое превышающей незаконный доход либо причиненный ущерб; лишение свободы на срок до 5 лет.

В декабре 1997 года Президент США подписал Закон, установивший уголовное наказание за умышленное нарушение авторских прав с использованием средств коммуникации. За копирование чужих работ на сумму 1000 долларов в течение 180 дней, в том числе с помощью электронных средств (и даже без цели извлечения коммерческой выгоды), грозит штраф и/или тюремное заключение сроком до одного года. Если стоимость копирования больше 2500 долларов, срок тюремного заключения может быть увеличен до трех лет, а при повторном нарушении - до шести лет. Предусмотрены и исключения, например для копирования работ Агентством национальной безопасности.

Следует обратить внимание, что в 1998 году в США был принят Закон о справедливом лицензировании музыкальных произведений. По этому Закону, небольшим барам, ресторанам и магазинам разрешено транслировать по радио и телевидению музыкальные произведения без санкции правообладателей и уплаты роялти.

В обоснование Закона США, среди прочего, ссылались на статью 13 Соглашения ТРИПС, разрешающую ограничения и исключения из правил ТРИПС "в отдельных особых случаях, которые не противоречат обычному использованию произведения и не наносят неоправданный ущерб законным интересам правообладателя".

Тем не менее, Орган по разрешению споров ВТО в мае 2000 года признал указанные нормы Закона США противоречащими правилам ВТО.

Судебная защита патентных прав. Первоначальная юрисдикция по делам об интеллектуальной собственности принадлежит в США федеральным окружным судам (споры по патентным контрактам рассматриваются в судах штатов).

Иск может быть подан в федеральный суд правообладателем против подозреваемого правонарушителя или стороной, ходатайствующей об аннулировании патента, предотвращении угрозы его нарушения.

Иски о нарушении патентных прав, предъявляемые федеральному правительству, рассматриваются исключительно в Суде федеральных исков.

Кроме того, проблемами и вопросами, касающимися импорта товаров, охраняемых американскими патентами (или по охраняемым технологиям), занимается Комиссия по международной торговле.

Законом 1982 года в США был создан Федеральный апелляционный суд, которому была предоставлена исключительная юрисдикция по рассмотрению патентных дел. В нем работают 16 судей. Фактически он является конечной инстанцией по рассмотрению апелляций на решения федеральных судов первой инстанции, Патентного ведомства, Суда федеральных исков и Комиссии по международной торговли.